知识产权法练习题

2024-05-24

知识产权法练习题(共6篇)

篇1:知识产权法练习题

《知识产权法》练习题

一、选择题

1.汇编作品的著作权由()享有。

(A)被汇编作品的著作权人

(B)汇编人(C)被汇编作品的著作权人和汇编人共同共有(D)被汇编作品的著作权人和汇编人按份共有

2.电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的作者享有()。(A)著作权中的精神权利(B)著作权中的财产权利(C)署名权(D)放映权

3、职务作品应具备的条件中不应包括以下哪项()。

(A)作者和单位之间具有劳动法律关系

(B)对该作品的使用属于单位的正常工作或业务范围之内(C)创作该作品是为了完成本单位的工作任务(D)主要是利用本单位物质技术条件创作

4、建筑作品是指()。

(A)建筑物本身(B)建筑设计图(C)建筑模型(D)建筑物本身和建筑设计图

5、在作品完成的()年内,如单位在其业务范围内不使用,作者可以要求单位同意由第三人以与其单位使用的相同方式使用,单位没有正当理由不得拒绝。(A)1年(B)2年(C)3年(D)4年

6、根据我国《著作权法》的规定,委托作品的著作权在未作明确约定时,由()享有。(A)委托人(B)受托人(C)委托人和受托人共同(D)委托人或者受托人的单位

7、下列关于演绎作品的表述正确的有()。

(A)演绎作品的独创性体现在对原作品内容和原作者观点的改变上(B)演绎人可以完全根据自己的意愿行使演绎作品的著作权

(C)只要对原作品的表现形式作出了改变而产生的作品都是演绎作品(D)演绎作品的著作权人行使著作权时不得侵犯原作品的著作权

8、()不受我国著作权法的保护。

(A)新闻综述(B)通过电视台报道的单纯的事实消息(C)新闻评论(D)新闻电影

9、下列不属于文字作品的是()。(A)小说(B)音乐(C)剧本(D)学术论文

10、按照创作行为的顺序不同,作品可分为()。

(A)原创作品和再创作品(B)职务作品和非职务作品(C)委托作品和非委托作品(D)独创作品和合作作品

二、名词解释 1.著作权邻接权 2.汇编作品 3.演绎作品

4、音乐作品

5、戏剧作品

6、著作权的原始主体

7、文字作品

8、戏剧作品

9、著作权法

10、著作权

11、著作权的继受主体

12、复制权

13、强制许可

三、简答题

1、简述著作权许可使用合同的一般条款。

2、简述侵犯著作权的行政责任。

3、简述确定作品发表应具备的条件。

4、简述合作作品及其著作权归属。

5、简述演绎作品及其著作权归属。

6、简述汇编作品及其著作权归属。

7、简述著作权法所保护的作品的种类

四、论述题

1.试述著作权的侵权行为的构成要件。

2、试述著作权合理使用的方式

3、试述我国著作权法的基本原则。

4、试述计算机软件著作权归属

5、试述作品的作者

注:期末试题题型及分值比率: 填空题 15% 名词解释

20% 简答题:

32% 论述题:

33%

一、选择题

1、在专利权保护期限届满前,专利权人以书面形式向专利局声明放弃专利权的,其专利权()。

(A)自专利权人递交放弃声明之日起终止(B)自专利局收到放弃声明之日起终止(C)自专利局登记放弃声明之日起终止(D)自专利局登记公告放弃声明之日起终止

2、根据我国商标法的规定,申请注册的商标,应当具有()。独创性(B)显著性(C)实用性(D)美感

3、下列情况中,那种情况会导致专利权的提前终止()。(A)自授予专利权后,权利人在2年内没有实施专利权(B)专利权人没有按时交纳专利年费(C)专利权人擅自转让专利权的

(D)专利权人许可他人实施自己的专利没有备案的

4、注册商标权人因违法使用该注册商标,被商标局撤销,下列说法中正确的是()。(A)撤销具有溯及力,该注册自始无效

(B)撤销具有溯及力,但对法院作出并已经执行的判决、裁定不具有溯及力(C)撤销具有溯及力,但对已经履行的商标转让行为不具有溯及力(D)撤销不具有溯及力,商标权从撤销之日起消灭

5、注册商标续展的宽限期为()。(A)2年(B)1年(C)6个月(D)3个月

6、顺风商贸公司购进一批农药,但不知道该农药时专利产品且由厂商私自生产的。依照专利法的规定,顺风公司如能证明其销售的产品来源合法,则()。

(A)不视为侵犯专利权(B)不承担法律责任(C)不承担赔偿责任(D)承担违约责任

7、商标注册被注销后,商标权自()终止。当事人放弃商标权之日(B)商标局作出注销决定之日

(C)商标局注销商标的公告发布之日(D)当事人得知被撤销实施之日.8、注册商标的有效期是(),自核准注册之日起计算。(A)5年(B)10年(C)15年(D)20年

9、在专利申请日以前已经制造相同产品、使用相同方法的或者已经作好制造、使用准备的,依照专利法的规定应如何处理?(A)不得继续制造、使用

(B)可以在原有范围内继续制造、使用,但应当同专利权人订立使用许可合同(C)可以在原有范围内继续制造、使用,但应当向专利权人支付费用(D)可以在原有范围内继续制造、使用,但不得许可他人制造、使用

10、商标续展注册的有效期是()。

(A)3年(B)5年(C)10年(D)15年

11、商标专用权的取得是在()。

(A)申请商标注册之后(B)初步审定之后(C)公告之后(D)核准注册之后

12、商标专用权的取得是在()。

(A)申请商标注册之后(B)初步审定之后(C)公告之后(D)核准注册之后

13、我国规定发明专利权的有效保护期限是().(A)20年(B)10年(C)15年(D)30年

二、名词解释

1、发明人

2、非职务发明创造

3、新颖性

4、初步审查

5、自愿注册原则

6、申请在先原则

7、外观设计

8、排他许可

9、商标权

10、商标续展权

11、非职务发明创造

三、简答题

1、简述发明人的特征。

2、简述职务发明创造的构成条件。

3、简述商标侵权行为的构成要件。

4、简述职务发明创造的构成条件。

5、简述我国商标注册的原则。

6、简述商标权转移的形式。

7、简述本国优先权。

8、简述专利实施许可合同的主要条款

9、简述商标许可使用的形式。

10、简述外国优先权。

11、简述商标的取得方式。

12、简述发明的种类。

四、论述题

1、试述商标的特征。

2、试论专利权的利用.3、试论外观设计与发明、实用新型的区别。注:期末试题题型及分值比率: 填空题 15% 名词解释

20% 简答题:

32% 论述题:

33%

篇2:知识产权法练习题

1、什么是知识产权?

知识产权,概括的说,是指公民、法人或其他组织对其在科学技术和文学艺术等领域内,主要基于脑力劳动创造完成的智力成果所依法享有的专有权利。

广义概念上的知识产权包括下列客体的权利:文学艺术和科学作品,表演艺术家的表演以及唱片和广播节目,人类一切领域的发明,科学发现,工业品外观设计,商标,服务标记以及商品名称和标志,制止不正当竞争,以及在工业、科学、文学和艺术领域内由于智力活动而产生成果的一切权利。狭义概念上的知识产权只包括著作权、专利权、商标权、名称标记权、制止不正当竞争,而不包括科学发现权、发明权和其他科技成果权。

2、知识产权有哪些特点?

知识产权定义为人们对其创造性的智力成果和商业标记依法享有的专有权利。知识产权具有以下特点:(1)无形性。知识产权是一种无形财产;(2)知识产权具备专有性的特点;(3)知识产权具备时间性的特点;(4)知识产权具备地域性的特点;(5)法定性。知识产权的获得需要法定的程序;(6)可复制性;(7)知识产权主体权利具有财产和人身双重权利。

答:(1)知识产权是无形财产。无形财产是指那些不具备实物形态的资产。无形资产主要包括专利权、商标权、著作权、商业秘密、非专利技术、信息、特许经营权、土地使用权、商誉等。大多数国家不给予科学发现以财产权利。由于知识产权是无形的,使得知识产权权利人可能将其权利同时转让给两个或多个买家,或者他人未经知识产权所有人许可即可轻易地获得并使用知识产权造成侵权,这使得对知识产权的保护比对有形财产的保护复杂很多,因而,各国对知识产权大多制定专门的法律加以特别保护。(2)专有性。也称独占性或排他性。指知识产权所有人对其知识或智力成果享有独占或排他的权利,未经其许可,任何人不得利用,否则,构成侵权。这是知识产权的最重要的法律特点。(3)可复制性。知识产权靠一定的有形物去固定和体现。如专利权的专利必须体现在可复制的产品上或是制造产品的方法上。著作权必须体现在作品上。(4)地域性。地域性是指任何一项知识产权,只有依一定地域内的法律才得以产生并在该地域内受到法律保护。这也是区别于有形财产的另一个重要法律特征。根据该特征,依一国法律取得的知识产权只在该国领域内受到法律保护,而在其它国家则不受该国家的法律保护,除非两国之间有双边的知识产权保护协定,或共同参加了有关保护知识产权的国际公约。(5)时间性。时间性是指法律对知识产权所有人的保护不是无期限的,而有限制,超过这一时间限制则不予以保护,知识产权随即成为人类共同财富,任何人都可以利用。通常发明专利的保护时间是20年。

3、知识产权的范围是什么?

根据世界知识产权组织公约第二条规定,“知识产权”包括下列各项有关权利:1)文学、艺术和科学作品;

2)表演艺术家的表演以及唱片和广播节目;

3)人类一切活动领域的发明;

4)科学发现;

5)工业品外观设计;

6)商标、服务标记以及商业名称和标志;

7)制止不正当竞争;

8)在工业、科学、文学艺术领域内由于智力创造活动而产生的一切其他权利。

在世界贸易组织的与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)第一部分第一条所规定的知识产权范围中,还包括

“未披露过的信息专有权”,这主要是指工商业经营者所拥有的经营秘密和技术秘密等商业秘密。此外,该协议还把“集成电路布图设计权”列为知识产权的范围。

随着科学技术的迅速发展,知识产权保护对象的范围不断扩大,不断涌现新型的智力成果,如计算机软件,生物工程技术,遗传基因技术,植物新品种等,也是当今世界各国所公认的知识产权的保护对象。

4、获得专利权的实质性条件有哪些?

实质性条件是指授予专利权的发明和实用新型,我国专利法对发明专利和实用新型专利的条件规定为应运具备新颖性、创造性和实用性,即所谓的”三性”标准。

(1)

新颖性:具有新颖性的发明创造,应符合以下三方面的条件:①

在申请日前,没有同样的发明创造在国内外出版物上公开发表过。这里的出版物,不但包括书籍、报刊、杂志等纸件,也包括录音带、录像带及唱片等音、影件。

在国内没有公开使用过,或者以其他方式为公众所知。所谓公开使用过,是指以商品形式销售、或用技术交流等方式进行传播、应用乃至通过电视和广播为公众所知。

在该申请提交日以前,没有同样的发明或实用新型由他人向专利局提出过申请,并且记载在以后公布的专利申请文件中。

(2)

创造性

创造性是指申请专利的发明创造同日前的现有技术相比,发明要具有突出的实质性特点和显著进步,实用新型要有实质性特点和进步。

(3)

实用性

实用性是指该发明创造能够在工农业及其它行业的生产中批量制造,或能够在产业上或生活中应用,并能产生积极的效果,增加经济效益。

5、何谓专利性条件?其具体内容是什么?

专利性的条件:非易见性的内容

一项发明,虽然不像所规定的已经有人知晓或者已有叙述的情况完全一致,但申请专利的内容与其已有的技艺之间的差

甚为微小,以致在该项发明完成时对于本专业具有一般技艺的人员是显而易见的,不能取得专利。取得专利的条件不应该根据完成发明的方式予以否定。

6、何谓商标的构成条件?

(1)必备条件

任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

(2)禁止条件:

①针对所有商标

下列标志不得作为商标使用:

A、同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;B、同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;

C、同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;

D、与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

E、同

“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

F、带有民族歧视性的;

G、夸大宣传并带有欺骗性的;

H、有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。②只针对注册商标

下列标志不得作为商标注册:

A、仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

B、仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

C、缺乏显著特征的(兜底)。

7、商标的法定构成要素是什么?

商标的构成要素,应依法律规定,不能自由选取。我国现行商标法第8条吸收了TRIPS协定,对商标的构成作了明确规定。依此,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

1993年商标法仅承认文字、图形或者其组合,这次修改将颜色以及三维标志纳入商标构成要素中,扩大了保护的范围。但是,少数国家承认的音像、气味等等非形象商标,我国不加保护。

8、哪些标记被禁止作为商标使用?

根据《中华人民共和国商标法》第十条

下列标志不得作为商标使用:

(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;

(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;

(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;

(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

(六)带有民族歧视性的;

(七)夸大宣传并带有欺骗性的;

(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。

9、《与贸易有关的知识产权协议》对知识产权国际保护有何意义?

TRIPS协议是世界上影响最大,内容最全面的知识产权国际保护多边协定,与货物贸易、服务贸易协定共同构成了世界贸易组织的三大支柱。该协议的宗旨即减少对国际贸易的扭曲与阻碍;促进对知识产权在国际范围内更充分、有效地保护;确保知识产权的程序及实施不对合法贸易构成壁垒。该协议将有形商品贸易的基本原则和具体规定引入知识产权国际保护领域,大大加速了知识产权问题与国际问题的一体化进程。

10、《与贸易有关的知识产权协议》与原有的知识产权国际公约有何不同?

在“乌拉圭回合”谈判之前,已经有一些保护知识产权的国际公约,例如:《巴黎公约》、《专利合作公约》、《马德里协定》、《伯尔尼公约》、《罗马公约》等。但这些国际公约都或多或少地存在一些不足,不能有效实现保护知识产权的目的。例如没有专门保护商业秘密的国际公约;《巴黎公约》没有规定专利的最低保护期限;已有公约对假冒商品的处理不够有力;对计算机软件和录音制品缺乏国际保护;再有,缺乏一个有效的争端解决机制来处理与贸易有关的知识产权问题。

针对以往国际公约的不足,发达国家认为应当谈判一项新的国际公约以解决这些问题。《知识产权协定》就是在参考和吸收前述公约的基础上,进行了有效的补充和修改,成为世界范围内知识产权保护领域内涉及面广、保护水平高、保护力度大、制约力强的一个国际公约。

世界贸易组织的TRIPS协议是1994年与世界贸易组织所有其他协议一并缔结的,它是迄今为止对各国知识产权法律和制度影响最大的国际条约。与过去的知识产权国际条约相比,该协议具有三个突出特点:第一,它是第一个涵盖了绝大多数类型知识产权类型的多边条约,既包括实体性规定,也包括程序性规定。这些规定构成了世界贸易组织成员必须达到的最低标准,除了在个别问题上允许最不发达国家延缓施行之外,所有成员均不得有任何保留。这样,该协议就全方位地提高了全世界知识产权保护的水准。

第二,它是第一个对知识产权执法标准及执法程序作出规范的条约,对侵犯知识产权行为的民事责任、刑事责任以及保护知识产权的边境措施、临时措施等都作了明确规定。

第三,它引入了世界贸易组织的争端解决机制,用于解决各成员之间产生的知识产权纠纷。过去的知识产权国际条约对参加国在立法或执法上违反条约并无相应的制裁条款,TRIPS协议则将违反协议规定直接与单边及多边经济制裁挂钩。

11、我国现行知识产权法与《与贸易有关的知识产权协议》有何差距?

TRIPS如同其他的知识产权国际公约一样,其实体内容可以分为3类:一是基本原则,这是全体成员必须遵守的;二是最低要求,这是全体成员必须达到的;三是一般要求,这是可以根据各成员的具体情况选择适用的。

这里所讲的我国知识产权法律制度与TRIPS存在的差距,是针对TRIPS的基本原则和最低要求而言的。

从总体来讲,差距主要体现在以下5个方面:

1、对部分有关知识产权的行政终局决定,缺乏必要的司法审查和监督,这个主要体现在商标法和专利法中;

2、对知识产权的侵权行为,特别是对假冒和盗版行为的打击力度不够,对受害人的救济措施还不完善;

3、对知识产权权利人的权利限制过多、过宽,不合理地损害了权利人的合法权益,这个问题主要体现在著作权法中;

4、在各类知识产权的保护内容和保护水平上存在着不同程度的差距,主要是还没有对集成电路布图设计提供专门的法律保护;

5、缺乏对知识产权滥用的必要的、完善的限制措施。

12、简述知识产权战略的内涵。

国家知识产权战略,是指通过加快建设和不断提高知识产权的创造、管理、实施和保护能力,加快建设和不断完善现代知识产权制度,加快造就庞大的高素质知识产权人才队伍,以促进经济社会发展目标实现的一种总体谋划。国家知识产权战略,不是单指知识产权事业自身的发展战略,也不是单指知识产权保护战略,它是一个覆盖许多领域的一个极为重要的国家战略。

国家知识产权战略涵盖了知识产权的全部领域,包括专利、商标、版权与有关权利、集成电路布图设计、地理标记、生物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源、民间文艺,同时也涉及对知识产权的权利限制及禁止滥用知识产权等内容。

篇3:知识产权法练习题

一、知识产权法的制度创新本质及其时代变迁

知识产权法的制度在现代化的社会中正在不断的完善,随着时代的变迁,人们对于知识产权法的要求也越来越严格,希望能够通过知识产权法来维护我国的知识创新与非物质文化,然而在此过程中必将离不开技术和知识的进步。知识产权法的制度创新主要就落实在“创新”二字上。只有采用新的技术和新的创新理念,才会为实现我国知识产权法的制度创新和时代变迁奠定坚实的基础。要想实现知识产权法的制度创新,首先就需要建立在我国宪法的基础之上,在知识产权法的制度创新发展中,人们都将会更加注重将政权的规律变化,因为任何的法律法规都需要建立在正确的政权管理基础之上,要想实现知识产权法的制度创新,就必须要坚持我国的基本战略目标。在促进经济体系发展的前提下,做好知识产权法的创新和保障工作,为实现知识产权法制度的创新奠定基础[2]。

二、知识产权法的知识创新价值及其实现障碍

在现代化的二十一世纪发展中,人们已经将知识产权法作为一项法律依据去遵守和维护,在我国不同的法律法规中,法律制度的要求性是不同的。例如在我国的宪法中,对于知识产权的管理和维护则更加侧重于秩序、正义等方面,而民事法则更加注重人们之间的平等和诚信。知识产权法如果站在经济的角度上来看,则将会更加注重效益性,知识产权法的创新价值及其实现障碍在现代化的社会中正在不断的完善,知识产权的创新不仅仅实现了人与自然的和谐统一,更加体现出了我国人民对于知识的热爱和产权的维护。知识产权分为很多种类,不同的知识产权在维护的时候需要运用不同的方式和方法,只有注重创新价值和创新理念的运用,才会避免知识产权出现错误的管理方式。这也会为我国知识创新与非物质文化的发展和延续奠定坚实的基础。

三、知识产权法的知识创新意义与制度创新使命

党的十八大曾经提出过创新是驱动发展战略的载体,要想实现知识产权法的发展就要站在宏观的角度去分析和发展。知识产权法的创新需要有一定的法律依据,所以我国有关部门一定要站在正确的角度去思考和研究知识产权法的发展方向。纵观我国历史的发展,要明确科技革命与知识产权两者之间的内在联系。从目前的情况来看,我国知识产权制度的发展已经迈向了一个新的发展方向,越来越多的人已经对知识产权法有所重视。其中《著作权法》、《商标法》、《专利法》等法律法规不断趋向于完善化,这些法律都是是维护我国文化发展与知识创新的必要保障,也是促进我国发展的必要保障[3]。

四、知识产权法的发展趋势

随着我国科学技术的不断发展和进步,知识产权法也将会起到越来越重要作用,例如《商标法》在现代化的社会发展中是非常重要的,我国已经有越来越多的企业注册了商标,这种商标不仅仅是企业标志的象征,更是知识产权的保证,只有做到有法可依才会令我国的经济体制发展实现可持续的发展战略目标。在未来的社会发展中,知识产权法将会发挥出更加重要的作用,无论对于企业还是对于个人,《商标法》法都是维护自身利益的重要法律依据。在《著作权法》方面随着网络技术的不断发展以及网络文化及产品的推陈出新,对于网络信息传播权的侵权界定、利益保护以及监督等相关法律规范都面临着新挑战,需要不断的完善。而网络带来的这样一种共享时代的生活方式变化,也给网络著作权作品合理使用的法律价值取向即著作权人利益与社会利益平衡带来了新的思考。另外,在《专利法》方面,随着电子商务在中国的迅速发展,大量创新性的电子商务商业方法不断涌现,而对于这些创新性思维方式与商业方法,在技术上、利益上如何把握都成为法律界不得不思考的问题。

结束语

综上所述,笔者简单的论述了知识产权法的制度创新本质与知识创新目标等内容,通过分析可以发现创新制度的发展离不开有关的法律法规,知识产权制度对合作创新有着非常重要的影响。我国的知识产权要想起到真正的作用,就需要从根本上对知识产权法进行完善,这将会为改善现有的知识产权法制度环境起到非常重要的作用,为推动我国知识产权创新发展奠定更坚实的法制基础。

参考文献

[1]吕明宇,王婵龙,李明浩.知识产权垄断呼唤反垄断法制度创新——知识经济视角下的分析[J].时代经济,2014(09):134—150.

[2]马一德,张新颖.创新驱动发展与知识产权制度变革[J].现代法学,2014(05):108—116.

[3]王林雪,王汉江.完善知识产权制度,促进合作创新发展[J].改革研究,2015(04):167—180.

篇4:知识产权法练习题

关键词:知识产权法;制度创新;知识创新;本质

知识产权法是保证知识产权所有人合法权益的基本法律保障,同时对于规范知识经济市场,推动社会的发展,以及提高公民的法制意识等方面都有着重要积极的作用。

一、知识产权法的制度创新本质

(一)知识产权秩序的宪法基础

知识产权秩序的主要内容都是关于精神产品与知识发展方面的,法律承认了知识财产的私有性,只有在法律层面上对于知识产权的认识有了明确的定义,那么才能确定以知识产权为核心的知识产权秩序。在历史的发展过程中,对于知识产权秩序的构建兴起了无数的政治运动,如在上个世纪英国的自由大宪章中对于安娜法令,即著作权法的颁布起到的积极促进的作用,在同时期的美国,宪法中关于知识产权以及创作者权益的保护也有具体的说明,根据历史经验以及發展规律我们可以知道,只有将知识产权法得到宪法的支持,才能保障其制度的有效构建。另外,政权的变化直接影响着创新的发展方向,因此我们可以认为知识产权法制度的创新是以宪法为基础的创新。

(二)知识创新活动的科技基础

科技与知识的创新实际上是相辅相成关系。科技创新为知识创新提供方向,而知识创新也为科技创新完善具体的内容,自工业革命以来,技术的创新带动了经济的发展,而经济的发展又为科技的发展提供了动力。回顾西方经济的发展史,我们可以知道,轮船、飞机的生产和使用,农业产量的提升,甚至手机、电脑的不断更新其本质都是科学技术的不断创新与发展,科学技术与社会生产之间的关系已经越来越清晰。而根据劳动价值论的相关内容,知识劳动同样具有一定的价值,产品的生产过程不仅要包含实物,同样也针对于无形的商品,如知识、技术等。这样使得知识、技术在社会生产过程中的价值地位同样也受到肯定,因此我们可以知道知识产权法制度的创新是以科技的创新为基础的创新。

(三)知识商品化的市场基础

在对于知识、技术等无形的商品价值肯定的基础上,形成了知识经济市场,用于对知识、技术等商品的流通与使用。制度与经济的关系,实际上就是法律与市场的关系,知识、技术等无形商品要想实现流通的价值就必须通过市场的作用,实现无形商品利益最大化,而知识经济市场要想有序的发展下去,就必须依靠一定的制度保障,法律不仅规范了知识经济市场中的交易活动,同时也能有效的降低市场内的风险,使市场充满活力且稳定发展。知识产权法就是基于知识经济市场的需要,不仅能够有效的刺激知识商品的生产,同时也能进一步规范知识经济的创新与发展,因此我们可以认为知识产权制度的创新其本质是以知识商品化市场为基础的创新。

(四)知识生产主体诉求的产权基础

知识产权法保证了知识产权私有化,这意味着由知识产权所带来的财富收益也归个人所有,这实际上为个人获得财富提供了新的方式。回顾我国企业的发展史,现代企业的标志是知识产权制度与企业法人制度的建立,知识产权法规定了权利的主体可以为个人和创新投资的企业本身,这样的制度有效的促进了个体创造向集体创造的发展进程,个人财富向社会财富转变的进程,使得知识生产成为社会发展的内在动因,知识生产也能为权利所有人带来可观的经济收益及社会地位,知识产权法为知识生产提供了动力,同时也为知识的传播和收益提供必要的保障,因此我们可以认为知识产权法的创新实际上是以知识生产主体诉求的产权为基础的创新。

二、知识创新目标

(一)制定统一的知识产权法典

制定统一的知识产权法典有助于解决目前在我国的知识经济市场中存在法律关系复杂的问题,目前我国现行的知识产权法还是单行法的体系模式,但是随着社会生产力的不断提高,现有的法律模式已经不能满足于社会的需求,如果不能尽快的制定统一的知识产权法典,则必然会影响到社会的秩序以及经济的发展,只有从立法角度确定了知识产权法的重要性,才能有助于知识创新,才能更好的规范知识经济市场,才能将知识创新与国家建设紧密的联系起来。

(二)加强我国的知识产权保护

知识产权法的有效落实离不开对于知识产权的保护,加强我国的知识产权保护也是知识创新目标的重要内容之一,着眼于我国目前的知识产权法律现状,我们可以知道,尽管知识产权法本身逐渐得到完善,但是与之相配套的法律还不够完善,使得对于知识产权的保护与监督工作难以展开,同样也使得我国的知识产权法难以有效的落实。因此,加强我国的知识产权保护,有助于提高知识生产的效率,同时也能更好的规范知识经济市场,积极促进我国的知识产权法律体系的完善。

(三)提高公众的知识产权保护意识

公众是知识生产的主要力量,同时也是知识产权保护的对象,只有让社会群众了解知识产权法,才能有效的进行知识产权法制度的创新,才能为知识创新提供新的发展目标,提高公众的法制观念,不仅可以有效的落实知识产权法的相关内容,同时也扩大了知识产权的监督力量,保障了知识经济的快速发展。

三、结语

综上所述,只有了解了知识产权法制度的创新本质,才能更好的发挥出知识产权法在知识经济市场的作用,才能有效的制定统一的知识产权法典,才能加强我国的知识产权保护,才能提高公众的知识产权保护意识。

参考文献:

[1]赵海怡,钱锦宇.非物质文化遗产保护的制度选择——对知识产权保护模式的反思[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2013,01(02):74-79.

[2]王政贵,徐珍,张可鹏.促进科技创新目标下的知识产权担保融资及其法律问题[J].行政与法,2010,01(08):102-105.

篇5:知识产权练习

A.甲、丙不得申请专利

B.甲、丙可申请专利,申请批准后专利权归甲、乙、丙共有

C.甲、丙可申请专利,申请批准后专利权归甲、丙所有,乙有免费实施的权利

D.甲、丙不得申请专利,但乙应向甲、丙支付补偿费

2工程师王某在甲公司的职责是研发电脑鼠标。下列哪些说法是错误的?

A.王某利用业余时间研发的新鼠标的专利申请权属于甲公司

B.如王某没有利用甲公司物质技术条件研发出新鼠标,其专利申请权属于王某

C.王某主要利用了单位物质技术条件研发出新型手机,其专利申请权属于王某

D.如王某辞职后到乙公司研发出新鼠标,其专利申请权均属于乙公司

3、甲是某产品的专利权人,乙于2008年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2009年3月1日对乙提起侵权之诉。经查,甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元,甲因乙的侵权行为少销售100台,乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度,下列哪一选项是正确的?()

A.200万元

B.250万元

C.300万元

D.500万元

4.甲公司聘请乙专职从事汽车发动机节油技术开发。因开发进度没有达到甲公司的要求,甲公司减少了给乙的开发经费。乙于2007年3月辞职到丙公司,获得了更高的薪酬和更多的开发经费。2008年1月,乙成功开发了一种新型汽车节油装置技术。关于该技术专利申请权的归属,下列哪些选项是错误的?()

A.甲公司

B.乙

C.丙公司

D.甲公司和丙公司共有

5.黑土公司获得一种新型药品制造方法的发明专利权后,发现市场上有大量白云公司制造的该种新型药品出售,遂向法院起诉要求白云公司停止侵权并赔偿损失。依据新修改《专利法》规定,下列哪一说法是错误的?()

A.所有基层法院均无该案管辖权

B.黑土公司不应当承担被告的药品制造方法与专利方法相同的证明责任

C.白云公司如能证明自己实施的技术属于现有技术,法院应告知白云公司另行提起专利

无效宣告程序

D.如侵犯专利权成立,即使没有证据确定损害赔偿数额,黑土公司仍可获得一万元以上100万元以下的赔偿额

6.甲公司拥有一项汽车仪表盘的发明专利,其权利要求记载的必要技术特征可以分解为a+b+c+d共四项。乙公司制造四种仪表盘,其必要技术特征可以作四种分解,甲公司与乙公司的必要技术特征所代表的字母相同,表明其相应的必要技术特征相同或等同。乙公司的哪项技术侵犯了甲公司的专利?

A.b+c+d

B.a+b+c

C.a+b+d+e

D.a+b+c+d+e

(二)2000年1月甲公司的高级工程师乙研制出一种节油装置,完成了该公司的技术攻坚课题,并达到国际领先水平。2000年2月甲公司将该装置样品提供给我国政府承认的某国际技术展览会展出。同年3月,乙未经单位同意,在向某国外杂志的投稿论文中透露了该装置的核心技术,该杂志将论文全文刊载,引起甲公司不满。同年6月,丙公司依照该杂志的报道很快研制了样品,并作好了批量生产的必要准备。甲公司于2000年7月向我国专利局递交专利申请书。2000年12月丁公司也根据该杂志开始生产该节油装置。2003年5月7日国务院专利行政部门授予甲公司发明专利,2003年7月甲公司向法院提起诉讼,分别要求丙公司和丁公司停止侵害并赔偿损失。请回答以下85-88题。

7.在丙公司已研制出样品,丁公司已开始生产的情况下,甲公司的发明为何仍因具有新颖性而被授予专利权?

A.因该发明在申请日前未在国内公开

B.因该发明在申请日前未在国际上公开使用

C.因该发明的核心技术在论文中被透露未经甲公司同意

D.因该发明达到国际领先水平

8.甲公司能否要求丙公司停止侵害并赔偿损失?

A.甲公司有权要求丙公司停止侵害并赔偿损失

B.甲公司有权要求丙公司停止侵害,但无权要求赔偿损失

C.甲公司无权要求,因丙公司有权在2004年5月7日前制造该专利产品

D.甲公司无权要求,因丙公司有权在原有范围内继续制造该专利产品

87.丁公司实施甲公司发明的行为是否构成侵权行为?

A.构成侵权行为

B.不构成侵权行为

C.2003年5月7日后的实施行为构成侵权行为

D.2003年7月后的实施行为构成侵权行为

9.甲公司可以在起诉前向法院申请采取什么措施保护自己的合法权益?

A.申请诉前禁令 B.申请诉前先予执行 C.申请诉前财产保全 D.申请诉前证据保全

10、谢某为某电视台的著名栏目主持人,曾与何某在大学期间谈恋爱。何某为了炫耀,将谢某写给自己署有真实姓名的求爱信在互联网上传播,给谢某造成了不良影响。关于何某侵犯的谢某的民事权利,下列哪些选项是正确的?()

A.发表权B.信息网络传播权C.荣誉权D.隐私权

11、谢某为某电视台的著名栏目主持人,曾与何某在大学期间谈恋爱。何某为了炫耀,将谢某写给自己署有真实姓名的求爱信在互联网上传播,给谢某造成了不良影响。关于何某侵犯的谢某的民事权利,下列哪些选项是正确的?

A.发表权

B.信息网络传播权

C.荣誉权

D.隐私权

12、甲是某产品的专利权人,乙于2008年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2009年3月1日对乙提起侵权之诉。经查,甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元,甲因乙的侵权行为少销售100台,乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度,下列哪一选项是正确的?()

A.200万元B.250万元C.300万元D.500万元

13、陈某为撰写学术论文须引用资料,为避免引发纠纷,陈某就有关问题向赵律师咨询。赵律师的下列意见中哪些是可以采纳的?()

A.既可引用发表的作品,也可引用末发表的作品B.只能限于介绍、评论或为了说明某问题而引用作品

C.只要不构成自己作品的主要部分,可将资料全文引用D.应当向原作者支付合理的报酬

14商标。该外资企业的下列哪些请求应当得到支持?()

A.请求禁止甲公司将“雨露”商标在葡萄酒上注册B.请求禁止乙公司将“雨露”商标在葡萄酒上使用

C.请求禁止丙公司将“雨露”商标在啤酒上使用D.请求已将“雨露”商标在啤酒上使用的丁公司赔偿损失

15、“花果山”市出产的鸭梨营养丰富,口感独特,远近闻名,当地有关单位拟对其采取的保护措施中,哪些是不合法的?()

A.将“花果山”申请注册为集体商标,使用于鸭梨上B.将“花果山”申请注册为证明商标,使用于鸭梨上

C.将鸭梨的形状申请注册为立体商标,使用于鸭梨上D.将“香梨”申请注册为文字商标,使用于鸭梨上

16、张某独立创作出一篇学术论文。依我国著作权法规定()

A、张某只有在其论文发表后才能享有著作权B、张某的论文不论是否发表都能享有著作权

C、张某的论文须经登记后才能享有著作权D、张某的论文须经做上版权标记后才能享有著作权

17、下列使用他人作品的行为属于合理使用的是()

A、甲将外国人乙创作的小说翻译成蒙文出版发行

B、甲为个人欣赏在家演奏乙发表的音乐作品

C、《新华文摘》刊登了甲在《求是》杂志上发表的一篇法学论文

D、录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品

18、甲乙丙三人合作开发一项技术,合同中未约定权利归属。该项技术开发完成后,甲、丙想要申请专利,而乙主张通过商业秘密来保护。对此,下列哪些选项是错误的?()

A、甲、丙不得申请专利

B、甲、丙可申请专利,申请批准后专利权归甲、乙、丙共有

C、甲、丙可申请专利,申请批准后专利权归甲、丙所有,乙有免费实施的权利

D、甲、丙不得申请专利,但乙应向甲、丙支付补偿费

19、个体经营户王小小从事理发服务业,使用“一剪没”作为未注册商标长期使用,享有较高声誉。王小小通过签订书面合同许可其同一城区的表妹张薇薇使用“一剪没”商标从事理发业务。后张薇薇以自己的名义申请“一剪没”商标使用于理发业务并获得注册。下列哪一说法是正确的?()

A、该商标使用许可合同自双方签字之日起生效

B、该商标使用许可合同应当报商标局备案

C、王小小有权自“一剪没”注册之日起5年内请求商标评审委员会撤销该注册商标

D、王小小有权自“一剪没”注册之日起5年内请求商标局撤销该注册商标

20.依据《专利法》的有关规定,下列哪些情况不授予专利权?

A.甲发明了仿真伪钞机

B.乙发明了对糖尿病特有的治疗方法

C.丙发现了某植物新品种

篇6:徐华志--知识产权练习

知识产权的客体即是所谓知识产权的对象、知识产权的保护对象或者知识产权的标的。不同于物权的客体,物权的支配对象是具体的物,即有体物,能够为人的感觉器官所感知、并能够为人所控制的物。知识产权的客体是智力成果,是一种没有形体的精神财富,智力成果不具有物质形态,不占据一定的空间,是人们看不见、摸不着的,在客观上无法被人们实际占有的控制的无形财产。2.简述作品的构成要件

作品的构成要件是:(1)必需具有独创性(或称原创性),即作品必须是作者自己创作的成果,而不是抄袭他人的;(2)必须能以有形形式加以复制,即能够被人们的感官所感知。前一要件,使作品能够反映作者的思想与智慧,构成一种智力劳动成果,具有精神价值,后一要件使作品能够通过复制而获取一定收益,具有了经济价值。(1)作品的独创性

作品必须是自己创作的,也就是说是作者独立的智力创作。作者在掌握了一定素材的前提下,运用自己的创作技巧,经过精心安排,将自己所要表达的思想融汇进去,形成自己独特风格的表现形式。形象地说,所谓独创就是自己写出来或画出来的,不是抄袭他人的。作品的独创性不同于专利法所说的“创造性”和“新颖性 ”,它不需要与现有作品相比具有突出的实质性特点和显著的进步,更不要求它是前所未有的,只要是作者独立创作完成的,内容相同的两件作均可独立地享有著作权。(2)作品的表达性

作品应表达作者的某一思想和情感,能够让读者体会出其中作者要表达的意思,从而成为传达信息的工具。语无论次的乱写,客观事件的简单描述都不能称其为作品。

作品所反映的作者的思想情感必须是文学、艺术或科学领域之内的。就创作活动而言,都必须限定在这一活动领域中。所谓文学作品主要是用语言来表达作者思想的一种作品。艺术作品是指借助于其他道具以塑造形象来表达作者思想的作品。科学作品包括自然科学、社会科学以及工程技术作品。其中,工程技术作品是指表述在生产实践中形成的技术经验以及生产工艺方法和技能等内容的智力创作成果。

(3)作品的可复制性

作品必须以某种特定的形式表现出来, 这种形式应能够予以复制。作品是只有具有了一定的形式,被人们感觉感知,人们才能够利用它,作者也才能通过对作品的利用而获取财产价值和实现其社会价值。值得提出的是口述作品是否具有表达形式,我国的著作权理论认为, 作者的口头讲述就是作品内容的表达形式,因为它可以轻而易举地进行记录、录音并复制出版, 它也符合作品的能够复制这一条件。

3.简述实用新型与发明的区别

实用新型和发明都是专利法保护的对象,这两种专利又有许多的不同。在我国现行的专利法中,实用新型和发明都是专利法保护的对象,它们都是科学

技术上的发明创造,从这个意义上讲两者的本质是相同的;但实际上,这两种专利又有许多的不同,主要归纳为以下四点:

(1)实用新型的创造性低于发明:我国专利法对申请发明专利的要求是,同申请日以前的已有技术相比,有突出的实质性特点和显著进步;而对实用新型的要求是,与申请日以前的已有技术相比,有实质性特点和进步。对发明强调了“突出的实质性特点”和“显著进步”,而对实用新型只提“实质性特点和进步”。显然,发明的创造性程度要高于实用新型。

(2)实用新型所包含的范围小于发明:由于发明是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案,所以,发明可以是产品发明,又可以是方法发明,还可以是改进发明。仅在产品发明中,又可以是定形产品发明或不定形产品发明。而且,除专利法有特别规定以外,任何发明都可以依法获得专利权。但是,申请实用新型专利权的范围则要窄得多,它仅限于产品的形状、构成或者其组合所提出的实用的新的技术方案。这样,各种制造方法就不能申请实用新型专利。同时,与形状、构造或其组合无关的产品也不可能有实用新型产生。因此,实用新型的范围比发明狭窄得多,仅仅限于产品的形状、构造或其组合有关的革新设计。

(3)实用新型专利的保护期短于发明:我国专利法明文规定,对于实用新型专利的保护期为10年,自申请日起计算。而发明专利的保护期规定为20年。相比之下,实用新型专利的保护期比发明专利的保护期要短得多。这是由于在一般情况下,实用新型比发明的创造过程要简单、容易,发挥效益的时间也短得多。所以,法律对它的保护期的规定相应也短些。

(4)实用新型专利的审批过程比发明专利简单:根据我国专利法的规定,专利局收到实用新型专利的申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,不再进行实质审查,即可公告,并通知申请人,发给实用新型专利证书。而对发明专利,则必须经过实质审查,无论是审查的手续和时间都要比实用新型复杂得多,长得多。

4.简述外观设计与实用新型的区别

(1)外观设计是以产品为载体而对外表进行的独特设计,它可以暗线条、色彩的平面设计,也可以是产品的立体造型,往往只涉及到一项产品的外形,而不涉及产品的制造技术、结构和用途。而实用新新型是对产品的形状、构造或者其结合提出的技术方案,把技术方案与产品本身融为一体,而不只针对产品的外表。(2)外观设计的目的在于利用美学原理,借助产品的形状、图案、色彩或者它们结合,达到使人对产品产生美感的效果;而实用新型是一种利用自然规律,通过产品的形状、构造来解决一定问题的技术方案,它的目的不在于唤起人们视觉上的美感而是要取得一定的技术效果。

5.简述商业秘密的概念及其特征

商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。因此商业秘密包括两部分:非专利技术和经营信息。如管理方法,产销策略,客户名单、货源情报等经营信息;生产配方、工艺流程、技术诀窍、设计图纸等技术信息。商业秘密关乎企业的竞争力,对企业的发展至关重要,有的甚至直接影响到企业的生存。

特征:(1)非公开性:第一,商业秘密的前提是不为公众所知悉,而其他知识产权都是公开的,对专利权甚至有公开到相当程度的要求。

(2)非排他性:第二,商业秘密是一项相对的权利。商业秘密的专有性不是绝对的,不具有排他性。如果其他人以合法方式取得了同一内容的商业秘密,他们就和第一个人有着同样的地位。商业秘密的拥有者既不能阻止在他之前已经开发掌握该信息的人使用、转让该信息,也不能阻止在他之后开发掌握该信息的人使用、转让该信息。

(3)利益相关:第三,能使经营者获得利益,获得竞争优势,或具有潜在的商业利益。

(4)期限保护:第四,商业秘密的保护期不是法定的,取决于权利人的保密措施和其他人对此项秘密的公开。一项技术秘密可能由于权利人保密措施得力和技术本身的应用价值而延续很长时间,远远超过专利技术受保护的期限。

6.简述专利实施权

专利权,是指专利主管机关依照专利法授予专利的所有人或持有人或者他们的继受人在一定期限内依法享有的对该专利制造、使用或者销售的专有权和专用权。专利权人对已经取得专利的创造或者设计,在专利法规定的有效期限内,依法享有独占实施权或许可他人实施的权利;同时还有排斥他人支配该项专利发明的权利。专利权的设置是为了保护发明创造和设计,其本质在于以法律和经济手段来推动科学技术进步。

专利权包括人身权利和财产权利两个方面。专利人身权不得转让和继承,不因专利技术或者其财产权的转让而消灭。根据我国法律规定,发明人或者设计人有在专利文件中写明自己是发明人或设计人的权利;被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。专利财产权具有经济内容,可依法转让和继承,是专利权的主要内容。

根据我国法律规定,专利权人主要享有以下财产权利:

(1)专有实施权。即专利权人依法对其获得专利的发明创造享有的独占实施权。发明、实用新型和外观设计专利权被授予后,除法律另有规定的以外,其专利产品的制造、使用和销售为专利权人所垄断。

(2)许可实施权。即专利权人依法许可他人实施其专利并从中获得报酬的权利。被许可人实施他人专利,除依法强制许可的以外,必须与专利权人订立书面实施许可合同并向其支付专利使用费。

(3)转让权。即专利权人依法转让专利申请权和专利权并获得转让费的权利。转让专利申请权或专利权的,当事人应当订立书面合同,并经由国家专利局登记和公告方可生效。中国单位或个人向外国人转让专利申请权或专利权的,还必须得到国务院有关主管部门的批准。

(4)标记权。即专利权人在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和

专利号的权利。其目的是为了表明专利权人已获得专利权,防止其他单位或个人的侵权行为。

专利权人在享有以上权利的同时,还负有一定的义务:(1)向专利局缴纳专利年费;(2)按国家要求推广专利;(3)不滥用专利权。

7.如何理解专利权的用尽?

专利权的权利用尽,是指专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,任何人再使用、许诺销售或者销售该专利产品的,不视为专利权。

专利法规定的“权利用尽”仅限于专利产品和依专利方法直接获得的产品,而不涉及专利方法本身。专利权的权利用尽,是指专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,任何人再使用、许诺销售或者销售该专利产品的,不视为专利权。

规定专利权利权用尽原则的理由是:

(1)专利权人通过实施其专利,包括制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品,而从中获取了利益,其权利已经实现;(2)如果在该产品被合法制造、进口并予以售出以后,专利权人仍可以对该产品享有权利的,不利于专利产品的流通和利用。

(3)从操作上讲,在实践中对于已经售出的专利产品进行控制也是很困难的。

8.简述专利权无效请求的理由

专利权无请求的理由是指被授予专利的发明创造不符合《中华人民共和国专利法》的下列要求:

(1)授予专利权的发明、实用新型不符合专利法“应当具备新颖性、创造性和实用性的要求”的规定。

授予专利权的外观设计,不符合专利法“应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权益相冲突”的规定。

(2)授予专利权的发明创造不符合专利法“说明书应当对发明和实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点”和“权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围”的规定。

(3)授予专利的发明创造不符合专利法“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得走出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”的规定。

(4)授予专利的发明创造不符合专利法实施细则规定的发明、实用新型、外观设计的规定。

(5)授予专利的发明创造不符合专利法实施细则“同样的发明创造只能授予一项权利”的规定。

(6)授予专利权的发明创造的权利要求书不符合专利法实施细则:“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚简要地表述请求保护的范围”的规定。

(7)授予专利权的发明创造不符合专利法实施细则“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案、记载解决技术问题的必要技术措施”的规定。

(8)授予专利权的发明创造严重违反国家法律、社会公德、妨害公共利益。(9)授予专利权的发明创造属于专利法明文规定的“科学发明、智力活动规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物、植物新品种和用原子核变换方法获得的物质”等不予授予专利的范围。

(10)授予专利权的专利权人属于在后的申请人,违反专利法关于“两人以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人”,即在先申请人已获得了该项发明的专利权,排斥了第三人获得专利权的批准。

9.比较注册商标使用权和禁止权

(1)专有使用权:专有使用权是商标权最重要的内容,是商标权中最基本的核心权利。它的法律特征为,商标权人可在核定的商品上独占性地使用核准的商标,并通过使用获得其他合法权益。

专有使用权具有相对性,只能在法律规定的范围内使用。我国规定:“注册商标的专用权看,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”即注册商标只能在注册时所核定的商品或者服务项目上使用,而不及于类似的商品或者服务项目;商标权人也不得擅自改变构成注册商标的标志,也不能使用与注册商标近似的商标。"

(2)禁止权:禁止权是指注册商标所有人有权禁止他人未经其许可,在同一种或者类似商品或服务项目上使用与其注册商标相同或近似的商标。商标权具有与财产所有权相同的属性,即不受他人干涉的排他性,其具体表现为禁止他人非法使用、印制注册商标及其他侵权行为。由此可见,专有使用权和禁止权是商标权的两个方面。

使用权和禁止权的区别在于两者之间有着不同的效力范围。使用权涉及的是注册人使用注册商标的问题,禁止权涉及的是对抗他人未经其许可擅自使用注册商标的问题。根据我国《商标法》的规定,注册人的专有使用权以核准的注册商标和核定使用的商品为限。这就是说,注册人行使使用权时受到两方面限制:第一,只限于商标主管机关核定使用的商品,而不能用于其他类似的商品;第二,只限于商标主管机关核准注册的文字、图形,而不能超出核准范围使用近似的文字、图形。但是,禁止权的效力范围则不同,注册人对他人未经许可在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,均享有禁止权。这就是说,禁止权的效力涉及以下四种情形:第一,在同一种商品上使用相同的商标;第二,在同一种商品上使用近似商标;第三,在类似商品上使用相同商标;第四,在类似商品上使用近似商标。

10.简述驰名商标的特别保护

我国对驰名商标的保护主要表现在下面几个方面:

(1)对未在我国注册的驰名商标的保护:一些驰名商标虽未在中国注册,但其真正拥有者是长期使用并为培养该商标声誉付出努力的经营者,当驰名商标被他人抢先注册或使用时,必然对该驰名商标及其拥有者的正当权益造成损害。因而有必要对商标注册制作出例外规定,即根据具体情况商标权也可因其驰名而取得。《商标法》规定,就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。对已经注册的商标,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请示商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

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