简述劳动合同的有效要件

2024-07-18

简述劳动合同的有效要件(共11篇)

篇1:简述劳动合同的有效要件

简述劳动合同的有效要件

一、主体资格合法。

劳动者的主体资格合法,指劳动者必须是年满16周岁、具备劳动权利能力和劳动行为能力的公民。未满16周岁的未成年人不能作为主体与用人单位签订劳动合同(文体部门招收16周岁以下的未成年人须经劳动人事部门特批)。用人单位的主体资格合法,指用人单位须经主管部门批准依法从事生产经营和其他相应的业务,享有法律赋予的用人资格或能力。

二、合同内容合法。

主要指劳动合同的内容不得违反法律、行政法规的强制性规定。如《劳动法》第二十一条明确规定:“劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过六个月。”在这里, “最长不得超过六个月”,就是法律关于劳动合同试用期的强制性规定。假若某劳动者与用人单位签订的劳动合同约定的试用期为十个月,由于违背了上述“最长不得超过六个月”的强制性法律规定,显然是无效的。

三、当事人意思表示真实。

根据《劳动法》第十八条第(二)款的规定,采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同,因为违背了当事人的真实意愿,所以是无效的。另外,如果有证据证明当事人对合同内容有重大误解,这样的劳动合同也应无效。

四、合同订立的形式合法。

《劳动法》第十九条明确规定,劳动合同应当以书面形式订立。对于以口头、录音、录像等形式订立的劳动合同,均无效。

合同效力是法律赋予依法成立的合同所产生的约束力。合同的效力可分为四大类,即有效合同,无效合同,效力待定合同,可变更、可撤销合同。

一般来说只有符合法律所规定的生效条件合同,才是有效的合同,否则有可能不仅无效而且会受到法律的制裁。

从目前现有的法律规定来看,都没有对合同有效规定统一的条件。但是我们从现有法律的一些规定还是可以归纳出作为一个有效合同所应具有共同特征。按《民法通则》第五十五条规定,合同的有效要件应包括:行为人具有相应的民事行为能力;意思表示真实;不违反法律或者社会公共利益。

有学说认为,这三项要件再加上标的可能与合法,作为合同的一般有效要件。一些特殊合同可能有一些特殊的有效要件,如对外合作开采石油合同需要经过国家有关部门的批准才能生效。

一、行为人具有相应的民事行为能力

这一要件要求当事人能够了解合同的状况和法律效果,对保护其合法权益和减少纠纷均具有意义。 自然人签订合同, 原则上须有完全行为能力,限制行为能力人和无民事行为能力人不得亲自缔约,由其法定代理人代为签订,但有如下例外:

(1)可独立签订接受奖励、赠与、报酬等纯获利益,或被免除义务的合同;

(2)限制民事行为能力人可以签订与其年龄、智力和精神健康状况相适应的.合同;

(3)可独立签订日常生活中的格式合同或事实合同,如利用自动售货机、乘坐交通工具、进入游园场所;

(4)签订处分自由财产的合同,如学费、旅费等由法定代理人预定使用目的的财产和处分;

(5)其他征得法定代理人同意的合同。按照我国原来的法律规定及其理论,法人签订合同严格地受其宗旨、目的、章程及经营范围的制约,超过经营范围的合同无效。这种做法受到了学说的批评,现已有所发展。

二、意思表示真实

意思表示真实,是指缔约人的表示行为应真实地反映其内心的效果意思,即其效果意思与表示行为相一致。它作为合同的有效要件,是意思自治原则的当然要求。意思表示不真实,对合同效力的影响应视具体情况而定。在一般误解等情况下,合同仍为有效。在重大误解时,合同则可被变更或者撤销。在乘人之危致使合同显失公平的情况下,合同可被变更或者撤销。在因欺诈、胁迫而成立合同场合,若损害国家利益,合同无效;若未损害国家利益,合同可被变更或撤销。

三、不违反法律或者社会公共利益

这里的法律,一方面应作扩大解释,既包括全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律, 又包括国务院颁发的行政法规; 另一方面应作缩小解释,仅指其中的强行性规范, 不包括任意性规范。 合同不得违反强行性规范,是由合同制度的目的所决定的,为一般的原则。除了法律的强行性规范外, 合同还不得违***公共利益。 《合同法》第七条规定:“当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。”这是由于社会生活广泛,经济往来繁多,情况复杂,法律不可能将一切情况都规定无遗,故以不得违***公共利益作为最后防线。需要注意的是,“社会公共利益”是一个不确定的概念,通常指不特定多数人的利益,凡是我国社会生活的政治基础、公共秩序、道德准则和风俗习惯等,均可列入其中。违反它的合同严重背离合同制度的目的,危害巨大,不能允许。将不违***公共利益作为合同的有效要件,一方面可弥补社会发展使法律调整出现的漏洞和脱节的不足;另一方面,也利于醇化社会道德伦理和整肃社会风气。

篇2:简述劳动合同的有效要件

国际货物贸易合同,又称国际货物买卖合同,它是不同国家(地区)之间的游行货物买卖的合同,其双方当事人的营业地一定在不同国家至于当事人的国籍是否不同,无需考虑。国际货物买卖合同也是一种合同,其成立也需一定的要件——实质要件和形式要件。

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。国际货物买卖合同就是国际货物买卖的当事人就其货物买卖达成的协议。达成协议,是指在它们之间有了一致的意思表示,也可简称为有了合意。这合意,就是合同成立的实质要件。根据《联合国国际货物销售合同公约》和我国《合同法》规定,国际货物贸易合同成立的实质要件主要有“发价”和“接受”组成。

(一)发价

发价是一方当事人已进行国际货物买卖为目的,向一方当事人发出的愿按一定条件和他订立合同的意思表示。其构成必须具备三个条件:(1)应向一个或一个以上特定的人提出;(2)建议的内容必须十分确定,以便对方考虑;(3)必须表明发价人在其发价一旦得到接受就将受其约束。

发价的效力,发价于到达发价人时生效,即发价人于发价到达被发价人时即受其发价的约束,因被发价人的拒绝或做出实质性变更而消灭,即使是不可撤销的发价,也是如此。

在这里,应注意发价的撤回和撤销两个不同的概念。发价的撤回应该发生在生效之前,由于这时的发价尚未生效,所以撤回的条件比较宽松;发价的撤销发生在发价生效之后,由于此时的发价已经生效,所以撤销的条件比较严格,即时间要求更紧,且有些情况下不得撤销。

(二)接受

接受时被发价人做出的同意发价的意思表示。

接受的效力,是指被发价人表示了接受的意思,表明发价人、被发价人之间已达成协议,合同即告成立。合同成立的时间、地点对一份合同以及合同当事人来说,关系重大,于是接受应于何时生效成为一个重要问题。对于接受生效时间问题,我国一向采用到达主义,即“承诺通知到达要约人时生效”。在这里,也应注意一个特例,即“逾期的接受”。

篇3:简述无效合同的后果处理

任何合同, 都涉及到其效力问题。这里的效力, 是指法律意义上的效力, 或者说是法律约束力, 包括有效合同和无效合同。由于新颁布的《合同法》对无效合同有了更明确且更严格的规定, 也为了《合同法》能在司法实践中得到更好地贯彻落实, 有必要在理论上对无效合同作进一步的探讨。所谓无效合同, 是指合同虽然订立, 但由于违反了法律禁止性的规定, 不为法律所承认和保护, 不能发生法律效力的合同。《合同法》第52条规定:“有下列情形之一的, 合同无效:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同, 损害国家利益的;恶意串通、损害国家利益、集体或者第三人利益的;以合法形式掩盖非法目的的;损害社会公共利益的;违反法律、行政法规的强制性规定的”。

二、无效合同的后果处理

无效合同的法律后果, 是指由于合同无效而带来的一系列的客观结果, 包括法律约束力和责任承担两方面。合同法第56条至第59条对无效合同的法律后果作了明确规定。其中, 第56条规定:“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效的, 不影响其他部分的效力的, 其他部分仍然有效”。在责任承担上, 《民法通则》第六十一条规定, “民事行为被确认为无效或者撤销的, 当事人因该行为取得的财产, 应当返还给受损失的一方, 有过错的一方应赔偿因此所受到的损失。双方都有过错的, 应当各自承担相应的责任”。《合同法》第五十八条规定, “合同无效或者被撤销后, 因该合同取得的财产, 应当予以返还。不能返还或者没有必要返还的, 应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此而受到的损失。双方都有过错的, 应当各自承担相应的责任。”《合同法》规定了折价补偿的责任方式, 比《民法通则》规定得更为细化一些。根据这两部法律的规定, 处理无效合同, 主要有以下几种形式和法律责任:

1. 返还财产。

合同既然无效, 就自始没有法律拘束力, 任何一方都没有占有对方财产的合法依据, 恢复原状是处理无效合同对各方当事人产生的法律后果的基本原则, 因此, 应该将当事人的财产状况恢复到双方没有订立合同的状况。无论接受财产的一方是否有过错, 都应当负有返还财产的法定义务。需要指出的是, 返还财产的前提条件是, 当事人因该无效合同或该民事行为取得了对方的财产, 同时返还的范围也限于因该无效合同或民事行为所取得的财产。如果没有财产的交付和受与, 就不适用返还财产的责任形式。

2. 折价补偿。

司法实践中, 多数无效合同实际已得到当事人部分或全部的履行, 有关合同效力问题的争议也几乎是由当事人因履行过程中发生纠纷后才提出的, 也正因为如此, 有些财产客观上是不能返还或者没有必要返还的, 但这并不意味着一方可以无偿取得对方的财产或服务, 为体现法律公平与过错责任相适应的原则和, 法律规定了对标的 (财产或利益) 进行估价后, 由取得利益的一方将价款付与交付财产的一方。这实际上是返还财产的一种变通方式。不能返还可能是法律上的不能返还, 也可能是事实上的不能返还。法律上的不能返还主要是由于有善意取得制度的限制;事实上的不能返还则是因标的物灭失的法律事实的发生。没有必要返还的情况, 是指当事人接受的财产是劳务或利益, 在性质上不能恢复到原来的状况。无论什么情形, 都应当适用折价补偿的民事责任形式.司法的难点在于:如何折价。价格等于当事人的约定, 意味着无效合同按有效合同处理, 高于或者低于约定价格又必然导致处理的不公, 两者均有悖法律的规定精神。笔者认为, 解决这一矛盾的方法, 应为本着法律对无效合同的否定评价的基础, 在折价补偿的同时, 对过错当事人一定程度的经济惩罚, 如将合同约定的利益部分予以收缴, 上交国家。

3. 赔偿损失。

即按照过错责任原则, 由负有过错的一方承担赔偿无过错一方的损失;双方均有过错的, 则应根据其过错程度, 各自承担相应的责任。

4. 收归国家所有或者返还集体、第三人。

合同法第59条规定:“第三人恶意串通, 损害国家、集体或者第三人利益的, 因此取得的财产应当收归国家所有或者返还集体、第三人”。笔者认为, 合同法在无效合同当事人责任的承担方式上规定得仍然过于简单而不便操作, 仍然不够合理、科学, 在司法实践中往往处理的结果却是有效合同的处理结果, 国家还应加强在无效合同后果处理方式上的立法, 同时, 无论是返还财产, 折价补偿还是赔偿损失, 都要特别注意避免无效合同作有效合同、有效合同作无效合同处理, 反之, 法律关于无效合同的立法目的将难以实现, 甚至还可能被恶意利用。

三、认定合同无效应明确的几个问题

1. 超越经营范围的合同。

按照1985年国家工商总局《关于无效经济合同的确认》规定, 超越经营范围订立的合同为无效合同, 《民法通则》第42条也规定, “企业法人应当在核准登记的经营范围内从事经营”。合同法颁布之前, 超越经营范围的合同在司法实践中都被认定为无效合同。对这类合同, 而合同法没有明确规定, 更未将其规定在五种无效合同当中。最高人民法院《关于适用合同法的司法解释一》第10条则规定:“当事人超越经营范围订立合同, 人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。”显而易见, 超越经营范围的合同效力在法律和法律解释上是有章可循的。这些司法解释是对合同法的补充, 符合合同法的立法理念, 体现了合同法缩小无效合同的范围, 鼓励市场交易的立法思想。因此, 我们在学习和实践中, 必须转变观念, 审慎的对待合同的效力。

2. 非法人主体订立的合同。

1985年国家工商局〈关于无效经济合同的确认〉规定:非法人团体组织对外签订的合同无效。直到现在, 因主体不合格, 特别是不具有法人资格的组织订立的合同大多仍被认定为无效合同。笔者认为, 非法人组织虽从严格的法律意义上讲, 并不具有民事权利能力, 但它与作为无民事行为能力和权利能力的自然人相比有本质的区别, 现实生活中, 大量的民商活动都是由这些组织或者法人的分支机构进行的, 这类组织所订立的合同事实上并不在合同法规定的无效情形之列, 简单的将其签订的合同认定为无效, 就意味着合同内容的不能实现, 甚至损害第三人的利益, 因而, 只要这种合同不违法或者损害国家及社会公共利益, 法律就应尊重当事人的意思表示, 确认该类合同有效。

3. 可撤销的合同。

所谓可撤销合同又称可撤销、可变更的合同, 是指当事人在订立合同时, 因意思表示不真实法律允许撤销权人行使撤销权, 使已经生效的合同归于无效。《合同法》第五十四条规定, 因重大误解而订立的合同、显失公平的合同以及一方以欺诈、胁迫手段或者乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同, 当事人可以申请人民法院或仲裁机构予以变更或撤销。无效合同与可撤销合同有一些相同之处, 如可撤销合同被依法撤销后该合同自始不具有法律效力。但二者的区别也是明显的, 即无效合同是当然无效、绝对无效, 当事人即便不主张认定其无效, 也不改变无效合同自始无效的性质, 而可撤销的合同只有在被撤销后, 才自始无效。另外, 当事人请求变更可撤销合同的, 人民法院或仲裁机构不得撤销合同, 完全根据当事人的意思表示决定。

(三) 效力待定合同

效力待定合同又称可追认的合同, 是指合同主体资格欠缺, 但经有权人追认即自始生效的合同。效力待定合同与无效合同有根本的区别, 前者在条件成就后即为有效合同, 条件成就前可视为准有效合同。从鼓励交易、保证交易安全的原则出发, 对于这类合同不能随便认定无效, 而应当注意保护善意相对人的权利和被代理人的追认权, 采取补救的办法, 尽量使其成就生效的条件。而无效合同因违反了法律规定, 损害社会公共利益, 从订立时起就没有法律约束力, 是受法律屏弃的, 因此不能实现当事人的合同目的。

篇4:论第三人利益合同的要件

有让第三人直接请求给付的权利

第三人利益合同须使第三人直接取得债权,第三人因当事人之契约,无须其承诺直接取得债权,如约定依第三人之承诺使取得债权,则第三人依其与契约当事人或其一方之契约而取得债权,则非为第三人之契约,或有学者称为不纯正的向第三人履行的合同。所谓直接取得,是指第三人取得的权利是直接由合同发生的,第三人无须参与当事人之间的缔约过程,无须向当事人任何一方为承诺,也无须在合同中签名,甚至无须知晓当事人的缔约。第三人的意思表示即便影响到债权人的缔约目的,也不影响第三人利益合同的成立,其依合同本身便直接取得请求给付的权利,否则就不是第三人利益合同。

债权人和债务人间须有有效成立的基本合同

债权人和债务人之间有有效成立的基本合同,是第三人利益合同成立的绝对要件。第三人利益合同是由债权人和债务人的基本合同和利益第三人约款构成的,合同当事人的基本合同又是原因合同。第三人利益是基于合同当事人订立的第三人约款而取得,基础关系的无效必然导致权利无以为根据。基本合同行为存在瑕疵时,在理论上虽不必然导致第三人利益约款的无效,但是债务人据此可提出权利不发生、权利消灭的抗辩,最后的效果仍然是第三人利益落空。有效成立的基本合同的要件,各国法律对其的规定不尽相同,但总体而言,大陆法系的要件主要包括一是须有两个以上的合同当事人,且当事人须有缔约能力。二是合同的内容应为确定,可能,适法及具有社会妥当性三是合同当事人达成合意,且合同各方意思表示应有效并一致。一般来说,英美法系要求五项基本要求、合同当事人协商一致、有对价、合同当事人必须在法律上具有缔结合同的权利能力和行为能力、合同达成的一致必须是出于当事人的内心和自由的真正一致、当事人签订的合同必须合法,既不违反制定法、普通法、衡平法规则,也不违反公共政策。

合同有为第三人利益的意图

第三人利益合同赋予合同第三人请求给付的权利,并使其成为合同的重要组成部分。合同履行在通常情况下只能在特定的合同当事人之间进行,但作为合同当事人之间自由订立的合意,当事人在缔约时,有权就合同的具体问题作出约定,包括谁将成为合同的最终受益人。第三人利益合同的合同当事人在缔约时不仅应意识到受益第三人将获得利益的事实,而且应该有让第三人受利益的意图,即有为第三人利益是合同的目的。

第三人利益合同题中应有之意是使第三人享受到合同利益,首先需要明确的是,从理论上讲,合同当事人双方应就为第三人利益形成合意。判断债权人与债务人是否有效地在合同中为第三人设定利益的理想标准是债权人与债务人约定向第三人给付是出于为第三人利益的意图,第三人也认为合同的给付会给自己带来利益,即缔约人与第三人都形成合同利益归属第三人的价值判断。但如用此标准来衡量为第三人利益意图,合同当事人认定的利益就第三人看来却未必对己有利,同样如果将第三人对利益的认定作为第三人利益合同中第三人利益的衡量标准,也与第三人利益合同制度的构造初衷相违背,因为第三人利益合同的有效成立并不依赖于第三人的意思。第三人利益的衡量合理的标准可以引入社会通常标准作为判断尺度。因为不同立场的个体对利益的认定标准有主观上的不同,但社会在一定时期对利益会有一个通常较为稳定的价值衡量,当合同中约定的为第三人给付符合这一标准时,即使第三人并不认可这一给付会为自己带来利益,债权人与债务人也有权认可合同为第三人带来的积极效果。

第三人的确定

第三人是合同外不参与合同订立但享有合同利益的非合同当事人,对于第三人利益合同中的第三人,需要明确以下几个问题。

自然人或法人均可作为合同中受益的第三人,第三人作为享有权利的法律主体,应具有权利能力。但第三人不必在缔约时就已经存在,未出生的胎儿或设立中的法人,甚至尚未存在的人或未成立的法人,都可以作为受益第三人,因此第三人无须具备相应的缔约能力。美国法规定在合同成立时受益人可以是没有列名的,或没有确定的,只要合同履行时,他可以被确定即可。如果他在合同变更或撤销时仍未被确定,一般来说,不认为他的权利己经确定。同时,第三人的确定并不要求一定要写清姓名或名称,只需通过合同当事人的约定能够确定具体的受益第三人即可,即在签订合同时,缔约人只需指出使受益的第三人确定的方法即可,但不确定或无法确定的第三人不能作为受益第三人。

第三人是否应当具有与权利取得相应的民事行为能力,则需要依据具体合同情形加以判定。如在具有生计抚养照顾性质的第三人利益合同的情况下,对第三人的民事行为能力不作要求对于债权人与第三人之间有对价关系,为消灭两者之间的债权债务关系的第三人利益合同中,或是当受益第三人接受利益需要承担一定义务的情形时,要求受益的第三人具有完全民事行为能力,或是相应的民事行为能力,此点在各国民法大都是相同的规定。但在此种情形下,第三人具有民事行为能力是指在第三人接受利益时具有民事行为能力,而不是指合同当事人签订合同时需要具有民事行为能力。

(作者单位:中国政法大学)

篇5:简述劳动合同的有效要件

一、善意取得的要件

同于善意取得的适用将产生所有权的转移,因此,各国法律都对善意取得规定了严格的条件。从我国的情况来看,适用善意取得应具备如下条件:

(一)受让人取得财产时出于善意

如果取得财产时让与人为善意,受让人为恶意,就不适用善意取得制度。受让人善意民,是指受让人误信财产的让与人为财产的所有人。由于善意只是受让人取得财产捍一种心理状况,这种状况很难为局外人得知,因此,确定受让人是否具有善意硅片蓡事人从事交易时的客观情况。如果根据受让财产的性质、有偿或无偿、价格的高低、让与人的善以及受让人的经验等可以知道转让人无权转让,则不能瘁为受让人具有善意。

(二)取得百依法可以流通的动产

单单取得的财产必须是法律允许自由流通和。法律禁止或限制流转的物,如是爆炸物、枪支弹药、麻醉品、毒品等,不适用善意取得制度。国家专有的的财产以及法律禁止或限制流转的国有财产,也不适用善意取得制度。全民所有制企业事业单位占有的、依法可以由这些单位处分的国有财产,则应与集体组织和公民个人所有的财产一样,适用善意取得制度。因为这些财产可以在市场上自由买卖,如果对其实行特殊保护,不适用善意取得制度,反而会破坏交易中的平等原则,不利于商品交换秩序的建立。

(三)受让人必须通过交换而取得财产

受让人取得财产必须是通过买卖、互易、债务清偿、出资等具有交换性质的行为实现的。如果通过、遗赠等行为取得的财产,不能产生善意取得的效力。因为继承人、受遗产人只能从被继承人和遗赠人那里取得其个人的全法财产,而不能通过继承和受遗赠而取得继承人和遗则会以外的他人的财产。如果允许对这些财产适用善意取得工,容易引起一些不必要的财产纠纷,妨碍继承和遗赠的正常进行。

如果让与人与受让人之间从事的买卖街道地为是无效的或可撤销的民事行为,也不能产生善意取得的效果。在这咱情况下,应按法律关于民事行为无效和得撤销的规定,由双方或一方返还财产,恢复财产关系的原状。但是,原所有人与让与人之间的法律关系无效,并不影响第三人对其所受让的财产善意取得。

二、善意取得的法律后果

适用善意取得制度的事果是所有权的移转。让与人向受让人了财产,从受让人实际占有该财产时起,受让他就成为财产的合法所有人,而原所有人的权利归于消灭。

善意取得制度在保护善意的受让人的同时,也应保护原所有人的利益。由于让与人处分他人的财产是非法的,因而其转让财产获得的非法所得,应作为不当得利返还给原所有人。如果返还不当得利仍不足以补偿原所有人损失,则原所有人有权基于侵权行为,请求让人赔偿损失以弥补不足部分。如果不法让与人以高于市场的价格与财产,其走出财产价值部分之所得,也应返还给所有人。

篇6:合同法违约的要件

我国《合同法》第七章,对违约责任做了规定,其中第一百零七条和一百零八条提出了违约责任的两个构成要件。

一、违约责任的第一个构成要件是合同关系的当事人存在违约行为。

根据当事人相对地位的不同,可以做如下分类。

1、在债务人方面的违约行为。

现实违约,指债务人的违约行为主要发生在履行期限以后,即合同约定的履行期限届满而债务人未依约履行。

现实违约主要表现为:不履行和不完全履行。

不履行又可以分以拒绝履行和履行不能。

拒绝履行,即债务人有履行能力,但其主观上不愿履行义务。

履行不能,即债务人客观上丧失了履行债务的能力。

不完全履行,一般表现为迟延履行,即履行合同的时间违约;部分履行,即履行合同的程度或数量违约;瑕疵履行,即履行合同的质量违约。

先期违约,即债务人违约行为发生在履行期限到来之前。

如《合同法》第九十四条规定的情形:“在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己|考试大|的行为表明不履行主要债务。”针对此种情况,第一百零八条规定:“当事人 一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。”

2、在债权人方面的违约行为主要指债权人迟延受领标的物。

二、违约责任的第二个构成要件是违约方不能举证有免责事由存在。

免责事由分为约定免责鬲和法定免责事由。

约定免责事由由双方在订立合同约定,在此需指出的是,《合同法》对免责条款作了限制性规定,第五十三条:“合同中的下列免责条款无效:

(一)造成对方人身伤害的;

(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。”第四十条:“……提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。”

法定免责事由分为不可抗力和特别法定事由。不可抗力一般表现为自然灾害、政府行为和战乱**。

特别法定事由是指由法律明确规定的免责事由,如《合同法》第三百零二条规定:“承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担损害赔偿责任,但伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外。”在第三百一十一条、第三百七十四条也对法定免责事由做了规定。

篇7:租赁合同生效要件

[析案]本案的争议焦点为:钱某与赵某之间是否存在有效的房屋租赁合同。对此有两种意见,一是钱某、赵某之间不存在有效的房屋租赁合同;二是钱某、赵某之间存在有效的房屋租赁合同,即使房屋买卖后,钱某仍有权居住。

前者意见的理由为,建设部1995年6月1日施行的《城市房屋租赁管理办法》第13条规定:“房屋租赁实行登记备案制度。签订、变更、终止租赁合同的,当事人应当向房屋所在地市、县人民政府房地产管理部门登记备案。”第16条规定:“房屋租赁申请经市、县人民政府房地产管理部门审查合格后,颁发《房屋租赁证》”。第17条规定:“《房屋租赁证》为租赁行为合法有效的凭证。”赵某与钱某达成的房屋租赁协议未经登记备案,未取得《房屋租赁证》,因此房屋租赁合同无效,房屋租赁行为不受法律保护。

后者意见的理由为,《城市房屋租赁管理办法》虽然规定《房屋租赁证》为租赁行为合法有效的凭证,但该办法作为部门规章,不应当作出与上位法相违背的规定。《合同法》第52条第(五)项规定:“违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。”《合同法司法解释(二)》第15条规定:“合同法第52条第(五)项规定的‘强制性规定’,是指效力性强制性规定。”可见,只有违反法律、法规的强制性规定方可作为合同无效的理由,而《城市房屋租赁管理办法》是由建设部颁布的规章,显然与上位法《合同法》的精神相违背,不能作为房屋租赁合同无效的理由。同时,最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第4条规定:“当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,人民法院不予支持”,也只将违反法律、行政法规作为房屋租赁合同无效的理由,而未将违反规章作为房屋租赁合同无效的理由。

篇8:简述英语短文有效信息的获取

阅读的重点在于如何获取你需要的信息, 而不是娱乐消遣、打发时间。在教学上, 就是要培养学生以英语为工具从原文资料中获取信息的能力。为达到这一教学目的, 我们在教学中应把获取信息作为学生阅读的首要任务, 帮助学生树立强烈的信息概念, 形成获取信息的思维, 培养学生学会从原文中发现﹑辨别﹑提取﹑加工、传出的方法。

语言学家认为, 语言是传递信息的工具, 阅读材料就是一个完整的信息系统。人们把自己要表达的情感和要传达的信息都隐藏在阅读材料里, 包括标点符号。我们阅读时, 就是要还原作者当时的感受和要表达的感情。阅读材料不仅有表层意思, 还有深层意思, 所以, 阅读时不仅要理解表层意思, 还要捕获作者的深层意思。为了达到这一目的, 我们就需要学会运用语言的一些基本理论, 包括词汇学﹑词义学﹑语法学﹑语义学﹑修辞学﹑标点符号知识等。

一、词汇学

在英语的学习过程中, 阅读向来在我们日常考试中都是个重头戏, 是重中之重。而口语水平的提高在一定程度上也受词汇量的制约。如果没有一个扎实的词汇功底, 阅读速度的提高就是无稽之谈!所以词汇学习就显得非常重要。这要求学生单词要记得多而准确, 释义、搭配、例句、用法越全越好。但词汇的学习也不能死记硬背, 要善用词源学理解单词的意思。单词是由前缀、词根和后缀所构成的, 前缀很多都是反义前缀, 如“like”意思是“喜欢”而“dislike”就是“不喜欢”, 再如“happy”意思是“高兴”而“unhapyy”的意思就是“不高兴”, 像这样的前缀如in、im、il、ir等表示否定的很多, 也有很多表示反对的后缀。这样就能节省很多时间, 从而达到事半功倍的效果。

二、词义学

作者在使用一个词时, 要分析把这个词用为褒义词还是贬义词, 这个词的褒贬反映了作者的主观倾向, 可以影响到别的信息的准确性和真实性。如果不对这个词分析, 或者对这个词分析不准确, 就会忽视这则信息, 或者传达错误的信息, 可能导致信息失误。如cleverness/Some people are too smart for their own good.分析:本句中的“聪明”含有贬义, 不能译为褒义词“intelligent”, 但可译为“clever”或“smart”。在特定的语境中, “clever”和“smart”都可能带有贬义, 如“smartaleck”表示以为处处聪明的“万事通”, 而“clever talk”类似于汉语的“夸夸其谈”。另外在文章中的词的转意、扩意也大量出现, 一个熟悉的常用词会成为一个完全不同的词汇。如freeze本意是“结冰”, 但在The sudden bang froze us in our tracksz这句话中意思是“惊呆了”。词义理解是阅读的基础, 是阅读质量得以保障的前提。对词义的理解不正确、不透彻、不全面, 就谈不上准确的阅读理解。因此, 教师在教学中要善于引导学生正确、透彻、全面地理解和掌握词义, 学生在平时的学习中要加强语言文化的学习, 获取并储备足够的知识来理解词义。

三、语法学

英语语法贯穿英语学习的始终, 首先让我们认识一下什么是语法。语言是交际的工具, 是音义结合的语法体系。语法是语言的组织规律, 它属于语言结构系统。而词汇是语言的建筑材料, 它通过语法而赋予语言以意义内容。准确理解语法的信息意义是获取信息的重要途径。信息不仅存在于词汇中, 它还大量存在于语法规则运用中, 比如时态, 英语时态不仅能说明动作是否完成, 是现在完成还是过去完成, 动作是在进行之中, 还是将要发生等等, 学生们往往把握不住时态所传达的信息, 常常得出错误的信息。如Teacher asked“Tom is nine years old, Who is older, Tom and you?”Student answered“I am two years old than Tom”我们应该理解为至少要大于十一岁。教师要培养学生积极获取有价值信息的意识, 通过分析谓语动词的形态来正确判断时间关系得出正确的信息。此外, 语态语气也很重要, 被动语态除了说明主谓关系外, 还表达出信息的重点和造成客观事实的印象。语气运用更要注意, 虚拟语气常表达一种事与愿违的结果, 如I thought Tom would have comehere.其实所传达的意思是Tom不愿意来这儿但是来了。语气的运用也能判断出准确的信息, 如I pick a book.Whose book is it?回答It might be Kate’s.很可能不是Kate的书, 而回答It must be Kate’s就可以相信是Kate的书。讲解语法﹑句型的信息意义能加强学生在阅读中对信息的渴求, 自觉地把语法运用与信息传递放在一起考虑, 形成多层次分析角度。语法在英语阅读中的作用是不可忽视的。如果我们在教学实践中合理把握语法教学, 学生的阅读能力以及其他能力都会相应提高。除了词﹑语外还要研究章法, 阅读和写作是两个相对应的过程, 阅读时要分析作者对文章的构思, 怎样组织文章, 怎样布置文章的层次, 要分析文章的篇章结构, 据此理清作者的思路, 从文章中获取对学生有价值的信息, 这样就必须掌握英语的写作技能和技巧, 分析英汉写作逻辑思维和习惯的不同。

四、标点符号

在平时的阅读理解训练中, 无论教师还是学生, 注意力一般都集中在对文字的理解上。其实, 文章中还有一些非文字信息, 如标点符号、特殊字体、图表等, 作者常常会利用这些细节向读者传达或暗示丰富的甚至重要的信息, 忽视这些信息或缺乏对这些信息的了解也会造成学生理解上的障碍。比如破折号, 它后面的部分是对前文或前文中的某个词、短语做进一步的补充说明或者解释, 它的信息价值, 可能有作用, 也可能没用处, 所以学生不要放过有用的信息, 同样也不要把时间浪费在无用的信息上。

五、其他

在英语阅读中, 还要重视一些小词包括引导从句的连接词﹑关系词, 表示句子或者段落关系的副词, 表示时间﹑地点的模糊副词﹑短语, 还有表示顺序﹑对比﹑定义﹑列举﹑补充﹑比较﹑分类﹑归纳﹑递进等意义的关系词和连接词。如We go to school.After school we go to the park.After即为时间先后;又如We don’t go to school or go to the park.用or即表示两个地方都没有去。这些词就传达着信息, 是信息符号。要重视这些词传递的信息, 在转折较多、文字复杂的文章中可以牵出文章的脉络, 使学生在阅读时可以不漏掉信息。

此外, 学生在阅读中还要从六个角度寻找信息, what (什么) , who (谁) , when (什么时间) , where (何地) , how (如何) , why (为什么) 处处疑问, 然后寻找答案, 进而获得所要的信息。

总之, 通过几方面的培养和一段时间的阅读训练之后, 学生们会发现阅读是各类题型中最容易获得高分数的题。它不像词汇和语法没见过就做不出来, 而阅读可以通过几个方面把全文的意思清楚地呈现在眼前, 学生们对阅读也会逐步感兴趣, 从而也就提高了学生们的阅读水平———获取信息的能力。

参考文献

[1]包惠南.文化语境与语言翻译.北京:中国对外翻译出版公司, 2001.

[2]陈科芳.翻译理论与实践课程课件.浙江师范大学, 2007.

[3]连淑能.英汉对比研究.北京:高等教育出版社, 1998.

[4]施志贤, 陈德民.从学生误译看翻译中逻辑思维转换的意义.集美大学学报 (哲学社会科学版) , 2006, 9 (1) .

[5]张小曼, 胡作友.英汉思维差异与翻译策略运用.合肥工业大学学报 (社会科学版) , 2005, 19 (2) .

篇9:预约合同的构成要件若干问题探析

关键词 预约合同 要件 构成

预约合同又叫预备合同、预合同,简称为预约。预约从本质上来说是一种债权合同,因此它的构成规则也应该与一般合同的基本规则相一致,尊重当事人双方的自由选择意愿,形式以不要式为主。它的构成包括形式上和实质上的要件,同时也具有一定的独特性。

一、预约合同形式要件的特殊性

(一)时间上,预约的订立发生在本约的谈判进程中。预约是本约缔约过程中签订的合同,目的在于固定交易机会,约束交易双方,使交易者在复杂的市场环境中能够最终达成本约。

(二)主体上,预约当事人须与本约当事人保持一致。预约当事人之间的关系是依靠信赖建立起来的,例如信任当事人的实力、名誉等从而希望与其订立预约,其债权不得让与,债务不得移转承担。基于预约的这种特殊性,主体身份应当保持一致性,否则预约将会失效。

(三)与本约形式的关系上,当本约形式为法定方式时:如果目的是为了保全证据,则预约不必采取和本约一样的形式;若出于提醒当事人慎重考虑的目的,则预约和本约应当采用一种方式。 当本约形式是约定方式时,则预约不受本约形式的影响,倘若约定的本约形式扩及至预约,则从其约定。

二、预约合同实质要件的特殊性

预约的实质要件即生效要件,既要满足一般合同的四个实质要件,又要达到不被认为是所要订立的本约合同的要求,其特殊性表现在:

(一)预约的意思表示须明确指出将来订立本约合同,并且受该意思表示的约束;

(二)预约的标的为当事人诚实履行将来订立本约合同的一系列谈判磋商的行为;

(三)预约的内容具有一定的确定性。确定的程度不必像一般合同那样,因为谈判的过程本身就是充满反复与变数,要求预约的内容具备一般合同那样的确定性对义务人而言是很苛刻的,但标准也不能过低,至少应该达到合同义务的充分确定并且可以据此证明给予救济是正当的程度。一项预约合同的构成应同时具备两个基本要素:一是预约订立本合同的意思表示;二是构成本合同要约的要求。这里,标的和数量是构成一项意思表示为要约的基本因素。

三、预约与相关概念辨析

(一)预约与尚未完成给付状态的实践合同

实践合同,又称要物合同,是指除双方当事人的意思表示一致以外尚须交付标的物或完成其他给付才能成立的合同。如自然人之间的借款合同、保管合同等都属于此类合同。其成立的标志是合同当事人的合意和交付标的物或完成其他给付。在我国台湾地区,很多学者认为,实践合同在未交付其标的物前,其意思表示得解为预约,如消费借贷之合意、寄托之合意。在实践合同中,交付标的物或完成其他给付不是当事人的给付义务,只是先合同义务。该合同的当事人即使意思表示一致,并不代表合同的成立,只有一方交付了标的物后才能使合同成立,所以尚未完成给付状态的实践合同,由于不具备合同成立的要件,其实是没有成立的本约,不具有预约给付内容方面的特殊性(诚实地订立本约的行为义务)。如果给付完成状态消失,则本约就已经成立,变化过程中不存在两个合同的问题。所以,预约与尚未完成给付状态的实践合同是有明显区别的。

(二)预约与附生效条件的合同、附生效期限的合同

根据我国《合同法》第四十五条、第四十六条的规定,附生效条件的合同在条件具备时合同生效;附生效期限的合同生效在期限到来之时。这两类合同都意味着将来达到某个状态合同就会发生法律效力。预约合同最终指向的本约合同也是未来达到某种情形会生效的合同。那么预约和它们之间是等同关系还是有所差别呢?

笔者认为:就产生效力的时间而言,预约自成立时即生效,是同时发生的,但是后二者如果条件或期限不具备,则只存在成立的事实,合同却不具有法律效力;其次,就合同数量上看,预约是相对本约而言的,是两个不同的合同,而附生效条件或附生效期限的合同,自始都是作为一个合同而存在的,条件或期限只是限制合同生效的;再者,就内容而言,预约在成立时已经存在当事人之间的权利和义务关系,但后二者除法律另有规定外,当事人之间并不存在任何权利义务关系。

(三)预约与备忘录

备忘录一般有两种情形:一种是就部分条款取得一致,在此基础上尚需继续谈判,在订立合同的过程中对双方已取得的谈判结果的记载;一种是通过谈判,当事人对合同的全部条款均已合意,但需要等待有权机关批准或签署才能生效,产生约束力。第二种常见于外交文书。而前一种情形即为国际贸易理论中的概念,指在买卖双方磋商过程中对某些事项达成一定程度的理解与谅解及一致意见,将这些理解、谅解及意见以备忘录的形式记录下来作为今后进一步磋商,达成最终协议的参考,并作为今后双方交易与合作依据的协议。但这种协议不能确定双方当事人是否有建立法律约束关系的意思表示,只是将合同订立的商谈过程进行书面记录还原,并没有法律上的约束力,而预约是民事合同,是前期谈判成功的有约束力的结果。所以预约与备忘录是两个概念,不能等同。

(四)预约与意向书

意向书(意向声明),并不是严格意义上的法律概念,一般认为是当事人之间在对某项事物正式签订条约、达成协议之前,表达初步设想的书面文件形式,它为进一步正式签订协议奠定了基础。

意向书和预约均是在正式协议签订前做出的、具有意思表示、为正式签订协议做准备的。对于二者的关系,不能简单的将之划等号或完全否定。关键取决于意向书的内容中有无当事人清晰明确地接受未来订立合同且受该意思表示约束的条款。因为在我国民商合同谈判过程中尚未习惯性的使用意向书这种形式,即便达成了意向书,其内容也很简单。

篇10:简述劳动合同的有效要件

与动产质押合同生效以质权人占有标的为特殊要件不同的是,权利质押合同的生效要件以不同权利质押的公示方法不同而分为两种:即以交付作为质押合同生效要件和以登记作为质押合同生效要件。

以交付作为质押合同生效要件的权利质押类型为证券债权质押,包括有价证券债权质押和以权利凭证或者合同书所代表的财产权利所设定的一般债权质押,这些财产权利的凭证,都可以经背书加以处分,权利凭证的持有人可以对抗任何第三人对权利凭证所代表的财产权利的主张,这些债权与债权证书不可分,权利证书的交付就是权利的交付。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单出质的,应当在合同约定的期限内将权利凭证交付质权人,质押合同自权利凭证交付之日起生效,其中以一般债权出质的,出质人和质权人还有通知其债务人的义务。

尽管证券债权质押以权利证书的交付作为质押合同和质押设定生效的要件,但质押之后如果善意第三人受让被质押的权利,就存在保护善意第三人的问题。实践中应注意以下几个问题:

一是,以汇票、支票、本票出质,出质人与质权人没有背书记载“质押”字样,以票据出质对抗善意第三人的,人民法院不予支持。

二是,以公司债券出质的,出质人与质权人,没有背书记载“质押”字样,以债券出质对抗公司和第三人的,人民法院不予支持。

篇11:简述劳动合同的有效要件

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技术转让合同生效应该满足哪些要件

在现实的商业事务中,一个企业想通过一种技术,可以向技术拥有人购买以增强企业自身的竞争力。在购买技术时一般会签订一份技术转让合同,那么这种合同生效,要满足哪些要件呢?赢了网为大家解答。

一、技术转让合同生效应该满足哪些要件

根据《技术合同认定规定》的规定,技术转让合同的认定条件是:

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(1)合同标的当事人订立合同时已经掌握的技术成果,包括发明创造专利、技术秘密及其他知识产权成果。

(2)合同标的具有完整性和实用性,相关技术内容应构成一项产品、工艺、材料、品种及其他改进的技术方案。

(3)当事人对合同标的有明确的知识产权权属约定。

同时《技术合同认定规则》还规定,技术合同的标的为技术秘密,该项技术秘密应具备以下条件:

(1)不为公众所知悉。

(2)能为权利人带来经济效益。

(3)具有实用性。

(4)权利人采取了保密措施。

技术秘密的全部或实质性部分已经公开,即可以直接从公共信息渠道中直接得到的,不应认定为技术转让合同。

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技术转让合同中的“使用范围”条款

《合同法》第343条规定,技术转让合同可以约定让与人和受让方实施专利或者使用技术秘密的范围,但不得限制技术竞争和技术发展。一般来说,技术转让合同可以就下列几个方面的使用范围作出约定:

(1)使用权限的限制:技术转让合同的当事人可以约定专利或者技术秘密的使用权限。专利与技术秘密的使用权限以让与方是否可以再详谈的地域范围内自己使用或许可他人使用为标准,分为普通许可、排他许可和独占许可。

(2)使用期限的限制:技术转让合同的当事人可以约定专利或者技术秘密的使用期限。合同未约定期限或者约定不明确的,受让方实施专利或使用技术秘密不受期限限制。但合同约定的专利实施许可的期限不能超过整个专利权期限。

(3)使用地区限制:技术合同的当事人可以约定实施专利技术或者使用技术秘密的地区,并可同时约定与实施专利技术或者使用技术秘密相联系的产品制造、使用和销售地区。如果合同没有此方面的约定,则视为受让方享有授予该专利的国家或地区的任何地域内实施专利技术,以及在世界上任何地域内使用该技术秘密的权利。

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技术转让合同中的地域限制条款与专利权本身的地域限制不同。专利权本身的地域限制是指专利仅在授予国有效,这是一条法定原则,无须在合同中约定。技术转让合同所说的地域限制一般是指受让方有权使用专利实施许可合同的技术标的去从事生产制造或销售活动的地区限制。

(4)实施方式的限制:技术转让合同的当事人可以约定专利技术和实施方式。作为技术转让合同标的技术成果即可以是技术方法,也可以是技术产品。当技术转让合同的标的为技术方法,而该技术可以用于多种目的和用途时,让与方可以在合同中限制受让方只能将其用于某一种或者几种目的或用途。当技术转让合同的标的为技术产品时,转让方可以在合同中限制受让方在产品制造、使用、销售、进口上的权利中的一种或几种,还可以限制该产品的具体使用的目的和用途。

技术合同当事人可以约定使用范围,但并不意味着当事人可以滥用权利,以种种不合理的条款妨碍技术竞争和技术发展。

二、签订技术转让合同时的注意事项

1、要注意专利与技术秘密的有效性

专利的有效性主要体现转让的专利或者许可实施的专利应当在有效期限内;超过有限期限的,不受法律保护。技术秘密的有效性主要体

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现保密性上,即不为社会公众所知,是所有人的独家所有。如果是已为公众所知的技术,就谈不上是技术秘密,当然也就不存在转让问题。

2、技术的有关情况应当约定清楚

技术是技术转让合同的标的,技术的有关情况应当在合同中详细规定,便于履行。技术的有关情况包括:技术项目的名称,技术的主要指标、作用或者用途,关键技术,生产工序流程,注意事项等。这些数据表明了技术的内在的特征,是有效的,同时也是当事人计算使用费或者转让费的依据。

3、转让或者许可的范围

转让技术或者许可他人实施技术,都应当明确范围。合同中可供选择的条款包括:专利转让的,涉及专利权人的变更,因而其范围及于全国;专利许可的,则要明确在什么区域内可以使用该专利,超过的就是违约;技术秘密转让的,让与人要承担保密责任,其使用范围可以及于全国,也可以只是某个地区。

4、转让费用的约定

转让费用包括转让费和使用费。在专利转让情况下,受让人应当支付

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转让费。转让费根据技术能够产生的实际价值计算,通常规定一个比例,便于操作。在实施许可的情况下,则根据使用的范围和生产能力以及是否是独家等因素考虑转让费或者使用费的数额。受让人未按照约定支付使用费的,应当补交使用费并按照约定支付违约金;不补交使用费或者支付违约金的,应当停止实施专利或者使用技术秘密,交还技术资料,承担违约责任。实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。

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